Гражданско-правовое регулирование труда

Отношения найма рабочей силы (трудовые отношения), как и любые отношения найма, регулируются гражданским правом. Именно так они и регулировались в XIX в., в раннем индустриальном обществе. Трудовой договор (договор найма рабочей си-лы) считался разновидностью гражданско-правового договора найма.

Трудовое право

Особое место в отраслевой структуре права занимает трудовое законодательство. Его нельзя однозначно относить ни к правовому, ни к социальному (неправовому) законодательству. Оно обладает своим особым содержанием, которое отличает его от всех остальных отраслей законодательства.

Отрасли правового законодательства

Нормы отраслей права официально формулируются в законах (законодательстве) и других источниках права. При этом отраслевая структура права не совпадает с отраслевой структурой правового законодательства, существующей в развитых правовых системах.

Отрасли права

Существует всего пять отраслей права. Во-первых, это частное, или гражданское, право: частное право как подсистема права включает в себя только одну отрасль; следовательно, отрасль пра-ва, именуемую гражданским правом, столь же уместно называть частным правом.

Отраслевая структура права

Отраслевая структура права относится к числу доктринальных выводов юридической науки. Причем правовая доктрина различает отрасли права и отрасли правового законодательства. Отрасли (и подотрасли) права разграничиваются наукой (доктри-ной).

Понятие системы права

Совокупность правовых норм, действующих в определенной стране, составляет ее национальную правовую систему . Национальные правовые системы различаются не только по содержанию действующих юридических норм, но и по видам источников права, особенностям правовой культуры и юридической практики.

Никто не обязан свидетельствовать против себя

Уже в римском праве было признано, что человек не может быть надлежащим свидетелем в своем деле (nullus idoneus testis in re sua). В частности, отсюда вытекает, что признание обвиняемого не может считаться достаточным свидетельством его виновности в совершении преступления.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность

Это частная формулировка презумпции невиновности: тот, кто считается невиновным, не должен доказывать свою невиновность. Бремя доказывания возлагается на обвинение, и недоказанность обвинения означает, что презумпция не опровергнута. Этот принцип выражен в ч.2 ст.49 Конституции РФ.

Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не доказана

Презумпция правомерности: обвинитель должен доказать, что обвиняемый совершил преступление, истец – что ответчик не выполнил обязательства или причинил вред.

Нельзя наказывать дважды за одно и то же

Этот принцип известен со времен римского права: non bis in idem; или более точно: bis de eadem re non sit actio. Он подразумевает, что правовое наказание должно быть соразмерно правонарушению (преступлению), и если человек наказан по праву, т.е. соразмерно (справедливо), то повторно по праву он наказываться уже не может.

Пусть будет выслушана и другая сторона

Audiatur et altera pars – без соблюдения этого требования невозможно объективное решение по любому спору. До тех пор, пока одна из сторон по уважительной причине не может участвовать в процессе разбирательства – будь то гражданское, уголовное или иное дело – разрешение спора о праве невозможно.

Никто не может быть судьей в своем деле

Надлежащая правовая процедура предполагает беспристрастный суд. Отсюда вытекает принцип, сформулированный еще в рим-ском праве: nemo judex in propria causa. Это требование можно рассматривать как одну из частных формулировок справедливо-сти, или формального равенства (всеобщего принципа права), применительно к спорам о праве.

Никто не может быть лишен жизни, свободы или имущества иначе как по решению суда

Злоупотребления властью можно реально ограничить лишь в том случае, если властное принуждение осуществляется не просто по закону, а в рамках четко регламентированной законом беспри-страстной процедуры.

Отягчающий закон обратной силы не имеет

Этот принцип объясняет действие нормативных правовых актов во времени. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, т.е. действует на будущее (ex nunc) и не применяется к деяниям, которые были совершены до его вступления в силу. Наоборот, смягчающий закон имеет об-ратную силу, т.е.

Неопубликованные законы не применяются

Из предыдущего принципа с необходимостью вытекает, что любой закон должен быть опубликован для всеобщего сведения, прежде чем можно будет его применять и, в частности, привлекать к юридической ответственности на основании этого закона.

Незнание закона не освобождает от ответственности

Это само собой разумеющееся утверждение, ибо противное не-возможно. Правовое регулирование требует применения ко всем одинакового масштаба. Следовательно, все, кто ссылается на не-знание закона, без исключения, либо не должны освобождаться, либо должны освобождаться от ответственности за нарушение закона.

Приоритет специального закона по отношению к общему закону

По предмету действия различаются законы (законоположения) общие и специальные. Специальный закон детализирует общее правило, устанавливает исключения или особенности регулиро-вания некоторых отношений, которые входят в предмет регули-рования общего закона.

Последующее отменяет предыдущее

Posterior potior est priori – этот принцип относится ко всем официальным юридическим актам. В этом контексте формулируется следующее правило: из двух правовых актов, изданных одним и тем же государственным органом по одному и тому же вопросу, действует акт, принятый в более позднее время.

Всякое правонарушение предполагает юридическую ответственность

Классическая римская формула гласит: quot delicta, tot poena – сколько преступлений (правонарушений), столько и наказаний. Это одно из требований справедливости.

Субъективному праву всегда соответствует юридическая обязанность

Этот принцип объясняет формальный аспект правового общения, правовых отношений. Нормы права суть правила должного, по-этому в любой правовой ситуации (социальной ситуации, регу-лируемой правом) всегда есть не только управомоченный, но и, прежде всего, обязанный субъект.

Договоры должны соблюдаться

Pacta sunt servanda – это положение является самоочевидным, ибо утверждать противное бессмысленно. Само понятие договора утрачивает смысл, если считать, что выполнять договоры не обя-зательно.

Все, что не разрешено, запрещено

Государственно-властным субъектам запрещено все, что прямо не разрешено правом (правовым законом). Или: публично-властные правомочия осуществляются по принципу “неразрешенное запрещено”.

Все, что не запрещено, разрешено

В отношениях, стороны которых формально равны, все, что не запрещено правом, разрешено. По существу, этот принцип пред-ставляет собой конкретизацию принципа формального равенства.

Доктринальные принципы права

Доктринальные принципы права – это выработанные правовой доктриной нормативные правоположения – основополагающие суждения о праве, на которых строятся большие группы право-вых норм. Это принципы общие для разных национальных пра-вовых систем.

Формы и способы бытия правовых норм

Не следует путать форму права (способы установления правовых норм) со способами социального бытия нормы, с отдельными ви-дами правовых явлений. Так, правосознание – это не “правовая норма в форме общественного сознания”. Правовая норма не мо-жет быть установлена в “форме сознания”.

Обычай и офицальный нормативный акт

Есть две формы выражения социальных норм (включая правовые нормы) – обычай и официальная форма (официальный норматив-ный акт).
Обычай – это устоявшаяся практика, фактические отношения, сложившиеся в обществе, в определенном круге субъектов.

Официальный индивидуальный акт и договор частных лиц

Как уже говорилось, простейший элемент содержания права – это субъективные права и юридические обязанности. Права и обя-занности, которыми связаны стороны единичных правоотноше-ний, устанавливаются и непосредственно выражаются в актах, порождающих эти правоотношения.

Форма права

Формой права называются формы, или способы, установления (внешнего выражения) правовых норм, субъективных прав и юридических обязанностей. Различаются официальная и неофи-циальная формы права.
Официальная форма права – это официальные государственно-властные акты, нормативные или индивидуальные.

Правовая норма и правосознание

Правосознание можно определить, в частности, как представления субъектов права о правовых нормах. Однако нормы права не являются чем-то внешним по отношению к правосознанию.

Правовая норма и правоотношение

В правоотношении его участники (стороны) связаны субъектив-ными правами и юридическими обязанностями.

Powered by Drupal - Design by artinet